商标专利软著区别专利和软著是一回事吗
专利和软件著作权(软著)不是一回事,二者存在明显区别。以下是商标、专利、软件著作权的详细对比:
专利与软件著作权的区别
1. 定义不同:
软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。
专利则是由机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。
2. 法律依据不同:
软件著作权保护主要依据《著作权法》和《计算机软件保护条例》。
专利的保护则主要依据《专利法》和《中华人民共和国知识产权法》。
3. 产生与获取方式不同:
软件著作权自软件完成时自动产生,无需申请或审核,只要提交的材料符合规范即可获得保护。
专利则必须向专利局提出申请,并经过形式审查和实际审查,满足新颖性、创造性、实用性等要求后才能获得保护。
4. 保护对象与重点不同:
软件著作权保护的是软件程序和代码的原创性,即创作和表达形式。
专利则保护的是发明、创新、设计和实用性解决方案,重在技术创新和实用性。
5. 保护期限不同:
软件著作权的保护期限通常是作者生存期加50年,且不需要续展。
专利的保护期限通常为20年,并需要定期续展。
商标与专利、软件著作权的区别
1. 定义与保护对象:
商标是一种用于标识某个产品或服务来源的符号,可以是文字、图像、字母、数字或其他形式,保护的是产品或服务的标识。
专利和软件著作权则分别保护技术创新和软件作品的原创性。
2. 法律性质与依据:
商标保护主要依据商标法。
专利和软件著作权则分别依据专利法和著作权法及相关条例。
商标、专利和软件著作权是三种不同的知识产权形式,它们在定义、保护对象、法律依据、产生与获取方式以及保护期限等方面都存在明显的区别。在申请和保护知识产权时,需要根据具体情况选择适当的保护方式。