公司莫名出现软著_软著和专利的区别
软件著作权(软著)和专利是两种不同的知识产权类型,它们在定义、法律依据、保护对象、申请方式、保护期限等方面存在显著差异。以下是两者的主要区别:
1. 定义与法律依据:
软件著作权是指软件的开发者或其他权利人依据《著作权法》和《计算机软件保护条例》等法律规定,对软件作品所享有的各项专有权利。
专利则是由机关或代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施,主要依据《专利法》进行保护。
2. 保护对象:
软件著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,即软件的表达形式,如代码、文档等,不保护思想、情感和观点等内容本身。
专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,如新的技术方案、工艺流程等。
3. 申请方式:
软件著作权写完就自然受到保护,不需要经过审核,提交材料符合规范即可获得。
专利需要经过形式审查和实际审查,要满足新颖性、创造性、实用性等诸多要求,才能够受到保护。
4. 保护期限:
软件著作权的保护期为创作者终生及死亡后50年,或首次发表后50年,费用方面只会缴纳早期的申请费用,后面没有维护费用。
专利的保护期限则根据类型不同而有所差异,发明专利一般为20年,实用新型专利和外观设计专利为10年,且每年都需要缴纳年费,过期不缴纳则视为放弃专利权。
5. 权利性质与保护力度:
软件著作权主要保护软件的表达形式,赋予开发者对其软件作品的独占性使用、复制、发行等权利,保护力度相对较弱,产生的效益通常是收取授权费用。
专利权则侧重于保护技术方案,具有较强的独占性,专利所有者在一定期限内享有对该技术方案的排他使用权,保护力度强,产生的效益不仅可以打击竞争对手,还隐性地促进企业内技术的研发。
软件著作权和专利在多个方面存在显著差异。公司应根据自身需求和情况合理选择和利用这两种权利来保护自己的创新成果。