软著算是专利艾玛,软著和专利的区别
软著不算是专利。软著和专利的区别主要体现在以下几个方面:
1. 定义与保护对象不同:
软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。它保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,如源代码、用户操作手册等,但不保护思想、情感和观点等内容本身。
专利则是由机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。它保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型。
2. 法律依据不同:
软件著作权保护主要依据《著作权法》和《计算机软件保护条例》。
专利的保护则主要依据《专利法》和《中华人民共和国知识产权法》。
3. 申请方式与获权条件不同:
软件著作权在软件创作完成后即自动产生,无需经过审核,只要提交的材料符合规范就可以获得保护。其获权简单,维权也相对简单。
专利则需要经过形式审查和实际审查,要满足新颖性、创造性、实用性等诸多要求,才能够受到保护。其申请难度较高,通过率也相对较低。
4. 权利的独占唯一性不同:
对于同样的软件,如果两个主体都是独立完成的,则两个主体分别享有独立的著作权。
但对于同样的发明创造,遵循先申请原则,即把专利权授予最先提出专利申请的那个人。
5. 保护力度与范围不同:
软件著作权无力保护软件中最核心的东西,如软件的算法、设计构思等。
软件专利则可以保护软件的构思,他人采用该构思就可能构成侵权,因此软件专利的保护力度比软件著作权要大。
6. 其他差异:
软件著作权保护期为自然人终生及其死亡后50年,而专利的保护期限则根据类型不同而有所差异,如发明专利为20年,实用新型和外观设计为10年或15年。
软件著作权只有前期申请费用,没有后续的维护费用;而专利除了前期的申请费用外,每年还需要缴纳年费。
软著和专利在定义、法律依据、申请方式、获权条件、保护力度与范围以及其他方面都存在明显的区别。在申请和保护知识产权时,需要根据具体情况选择适合的方式。